2013關(guān)于法學(xué)畢業(yè)論文
在當(dāng)代中國,隨著社會的向前發(fā)展,經(jīng)濟實力逐漸增強的今天,,由于多方面的原因,搶劫罪問題仍然還很突出。其造成的社會危害是人所共知的,因而加強對搶劫罪的犯罪構(gòu)成和對搶劫罪的定罪問題進行討論是法學(xué)界關(guān)注的重要課題。本文運用法理學(xué)、法律社會學(xué)等多學(xué)科理論,綜合分析了當(dāng)代中國搶劫罪的各種狀態(tài)、特點,及罪與非罪的對策。第一章從搶劫罪的概念入手,闡述了構(gòu)成搶劫罪幾個要件。第二章討論了社會危害性是判斷罪與非罪的根本標準。第三章從暴力下限入手,分析了實施犯罪的手段的暴力問題,第四、五、六、七章從不作為的脅迫與暗示的脅迫劫財、不動產(chǎn)及財產(chǎn)性利益、對象以侵犯甲的人身權(quán)為手段,當(dāng)場獲取乙的財物等幾個方面是否構(gòu)成搶劫罪入手,研究了常見的幾種難把握的搶劫罪。結(jié)論提出了在實踐中對搶劫罪定罪量刑應(yīng)注意的問題。
關(guān)鍵詞:搶劫罪 社會危害性 罪與非罪 對策
目錄
中文摘要……………………………………………………………………………(1)
目錄…………………………………………………………………………………(2)
前言…………………………………………………………………………………(3)
一、搶劫罪的概念…………………………………………………………………(3)
二、社會危害性是判斷罪與非罪的根本標準……………………………………(3)
三、實施犯罪的手段的暴力問題…………………………………………………(4)
四、不作為的脅迫與暗示的脅迫劫財是否構(gòu)成搶劫罪…………………………(5)
五、不動產(chǎn)及財產(chǎn)性利益能否成為搶劫罪對象…………………………………(7)
六、以侵犯甲的人身權(quán)為手段,當(dāng)場獲取乙的財物是否構(gòu)成搶劫罪…………(9)
結(jié)論…………………………………………………………………………………(9)
參考文獻……………………………………………………………………………(10)
致謝…………………………………………………………………………………(10)
前言
搶劫罪是一種嚴重侵犯人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪,歷來為我國刑法重點打擊,F(xiàn)實生活中,我們經(jīng)常見到這類案件的發(fā)生,且案情非常復(fù)雜!缎谭ā返263條對此作了一個較具體的規(guī)定。但由于立法對文字簡明性、概括性的要求,使得法條不可能明確而全面地表述所有實際情形。對于搶劫罪的許多方面,歷來多有討論,首先,在罪與非罪方面,因為涉及是否需要立案、采取偵察措施、提請逮捕、起訴等問題,因而是個首要問題。本文試選擇幾個對定罪有著重要影響且有爭議的問題加以討論,以期對實際工作有所裨益。
一、搶劫罪的概念
搶劫罪是指以非法占有為目的,當(dāng)場使用暴力、脅迫或者其他方法強行劫取公私財物的行為。本罪侵犯的客體是公私財物的所有權(quán)和公民的人身權(quán)利。
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,在實施搶劫行為時,不僅造成公私財產(chǎn)的損失,而且可能造成人身傷亡,這既是搶劫罪區(qū)別于其他財產(chǎn)犯罪的重要標志,又使搶劫罪成為侵犯財產(chǎn)罪中的最嚴重犯罪。犯罪對象是公私財物和他人的人身。
本罪客觀方面表現(xiàn)為對財物的所有人、持有人或者保管人當(dāng)場使用暴力、脅迫或者以其他方法,劫取財物的行為。暴力,是指對被害人的身體實行打擊或強制,使被害人不能或不敢反抗的行為。如毆打、捆綁、傷害、禁閉等。暴力行為只要足以抑制對方的反抗即可,不要求事實上抑制了對方的反抗,更不要求具有危害人身安全的性質(zhì)。脅迫,是指以當(dāng)場立即使用暴力相威脅,對被害人實行精神強制,使其不敢反抗的行為。脅迫既可以是用語言脅迫,也可以通過動作、手勢進行。其特點是如不交付財物或者進行反抗,便立即實現(xiàn)脅迫的內(nèi)容。其他方法,是指除暴力、脅迫之外,使被害人不知反抗或喪失反抗能力的強制方法。如用藥物麻醉、用酒灌醉、使人中毒等。
本罪犯罪的主體是一般主體。主觀方面是故意,并具有非法占有公私財物的目的[1]。搶劫的故意是指,行為人明知自已的搶劫行為會發(fā)生侵犯他人人身與財產(chǎn)的危害結(jié)果,并且希望或放任這種結(jié)果的發(fā)生。其中,行為人對他人造成財產(chǎn)上的損害只能是希望心理,但對他人造成人身上的侵害則可能是放任。由于造成他人人身傷亡不是搶劫成立所必需的要件,所以從整體上來說,搶劫罪的故意是一種直接故意,即以非法占有為目的。
二、社會危害性是判斷罪與非罪的根本標準
嚴重的社會危害性是犯罪的本質(zhì)特征。一種行為之所以成為犯罪且受到刑罰的懲罰,其根本原因是這一種行為嚴重侵犯了刑法所保護的社會關(guān)系。犯罪構(gòu)成是社會危害性的外
[1]莫志強著,《刑法學(xué)》,廣西師范大學(xué)出版社,2005年版,第327頁
在法律體現(xiàn)。一般地,行為如果符合犯罪構(gòu)成,那么這一行為的社會危害性就達到犯
罪行為的社會危害程度,這一行為就構(gòu)成犯罪。但實際情形并不總是這樣簡單。犯罪構(gòu)成要件只不過是從繁雜的實際犯罪情形中概括、歸納出來的,是決定犯罪行為社會危害性的主要方面,并非全部。許多不為犯罪構(gòu)成所包括的方面,諸如犯罪的動機、情勢的需求(如國家根據(jù)社會治安形式的變化在不同時候采取從重或從輕的刑事政策)、實際情形的變化(如投機倒把行為在計劃經(jīng)濟年代與市場經(jīng)濟年代罪與非罪的變化)等等方面都會影響行為在特定條件下的社會危害性。有許多行為,從犯罪構(gòu)成要件上看,是完全具備的,但一旦綜合考慮行為的方方面面,其社會危害性就減低而不夠刑罰標準。正是考慮到這一情形的實際存在,為了盡可能準確到做到罪刑相適應(yīng),保證刑罰預(yù)防目的的實現(xiàn),《刑法》在總則第十三條賦與執(zhí)法者自由酌量的權(quán)力:“但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。”實際工作中,我們往往只顧及行為是否具備搶劫罪的犯罪構(gòu)成要件而不綜合考慮行為社會危害性的大小,因而出現(xiàn)許多不妥的地方。如:
因為搶劫罪是一種嚴重侵犯人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)的犯罪,因此《刑法》沒有象盜竊罪一樣對財物數(shù)額作出要求,而且年滿14周歲以上的公民都可成為犯罪主體。司法實踐中,對一些青少年,甚至是剛滿14周歲的在校生,以輕微的暴力行為如打幾個耳光,踹幾腳,向同學(xué)索要幾元錢的行為,一律以搶劫罪刑拘、逮捕、起訴。從犯罪構(gòu)成角度看,這樣的行為無疑是符合搶劫罪的構(gòu)成要件的,但正如上文所述,相對于社會危害性來講,犯罪構(gòu)成是一個極抽象的概念。實際上在執(zhí)法過程中,不但要分析這些特殊情況是否符合搶劫罪的犯罪構(gòu)成,還應(yīng)根據(jù)一般的社會常識及公眾心理,分析這樣一些行為的社會危害性程度是否達到或接近搶劫罪的社會危害性。搶劫罪的最低刑期是三年有期徒刑,如果類似本文列舉的這樣的行為都以搶劫罪定罪判刑,筆者以為,無論是從對青少年犯罪以教育為主,懲罰為輔這個刑事政策角度,還是從刑罰追求罪刑相適應(yīng),以期達到預(yù)防目的這個角度講,都是不妥的。而且,雖然在刑法里面,沒有對搶劫罪的財物數(shù)額作出一個下限規(guī)定,但刑法總則第九條關(guān)于罪與非罪的規(guī)定,無疑對刑法分則是有指導(dǎo)意義和法律束縛力的。當(dāng)然,對于某些所搶財物數(shù)額雖小但手段較嚴重的行為,則是依法應(yīng)予嚴懲的。搶劫罪侵犯的是公民人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)。只有對這兩種權(quán)利的侵害程度的綜合,才能說明某行為的社會危害性程度。
三、實施犯罪的手段的暴力問題
“暴力行為”是搶劫罪最常用的手段行為方式,侵犯公民人身自由權(quán)、健康權(quán)直至生命權(quán)的施加于人身的強力打擊和強制行為,還包括捆綁、強力禁閉、扭抱、毆打、傷害直至殺害等程度不同的侵犯人身的表現(xiàn)形式。搶劫罪的暴力行為必須是當(dāng)場實施的,而且是被作為當(dāng)場強行非法占有他人財物的手段行為加以實施的。這種暴力行為指向的對象,一般是財物所有人或者保管人本人,因為在多數(shù)情況下,只有向這些人施加暴力,才可能進而非法占有財物;但是,在某些情況下,暴力也可能施加于在場的與財物所有人或保管人有某種親密關(guān)系的人。與“財物數(shù)額不是搶劫罪成立的必備要件”這一共識相反,理論和司法實踐中,對于暴力行為的上下限問題,各人理解不一。暴力行為的上限即“以暴力手段實施搶劫致人死亡”是否包括故意殺人,本文認為,如果行為人把故意殺人作為當(dāng)場劫取財物的一種手段行為,則以搶劫罪而非故意殺人罪定罪判刑。對為了事后獲得被害人的財產(chǎn),先將被害人殺死的應(yīng)認定為故意殺人罪,而不是搶劫罪[1]。但對于暴力程度的下限問題,在實際工作中往往沒有一個明確的認識,很難把握。前蘇聯(lián)、日本、北朝鮮等國都明確規(guī)定暴力行為的程度必須達到“危及被害人生命與健康”或“足以抑制被害人的反抗”等程度[2]。目前我國對此法還無明文規(guī)定,筆者認為,不應(yīng)規(guī)定暴力程度的下限,理由如下:
一是搶劫罪既侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán),又侵犯了公民的人身權(quán)。兩種權(quán)利的被侵害程度對于說明某一搶劫行為的社會危害性程度而言,具有相等的意義。認為財物數(shù)額可以沒有下限而暴力程度需要下限,這是沒有道理的。
二是以暴力劫財?shù)谋举|(zhì)特征是:以暴力為手段行為,意圖使被害人不敢、不能或不知反抗,從而達到當(dāng)場劫財?shù)哪康。只要行為人主觀上意圖以此暴力行為達到當(dāng)場取財?shù)哪康,而且客觀上實施了暴力劫財行為,就符合搶劫的本質(zhì)特征,而不問這一暴力是否足以危害生命、健康或足以抑制他人的反抗。而且每個被害人的身體狀況都是不同的。有些時候,較重的暴力行為不一定能危及生命、健康或足以抑制被害人的反抗,而有些時候較輕的暴力卻能夠做到。如果認為暴力程度一定要有所謂的下限,那么,前者不成立搶劫罪而后者成立,這顯然是不附合邏輯的。
三是輕微的暴力劫財與脅迫劫財?shù)纳鐣:π韵喈?dāng)。脅迫的暴力內(nèi)容,不管有多嚴重,它畢竟只是一種現(xiàn)實可能性,末造成實然的人身傷害結(jié)果。輕微暴力雖然程度輕微,但畢竟已造成實然的傷害結(jié)果。從這點上講,哪怕最輕微的暴力行為都要比脅迫行為的社會危害性大。前者定性為搶劫,而后者不定為搶劫,沒有道理。
四是從實際操作情況看,如果承認暴力程度下限的存在,則因為"輕微暴力"是一個極其模糊的概念,易造成執(zhí)法者理解不一,而導(dǎo)致執(zhí)法混亂。
當(dāng)然,在理解“暴力程度沒有下限”的時候,跟理解“財物數(shù)額沒有下限”一樣,除了考察這兩者本身,還應(yīng)綜合這兩者來判斷行為社會危害性的大小。
四、不作為的脅迫與暗示的脅迫劫財是否構(gòu)成搶劫罪
對于脅迫的習(xí)慣理解,如暴力一樣都是一種主動的作為。但不作為同樣可以成立脅迫。實際情形中,也常常存在通過不作為的脅迫當(dāng)場取財?shù)那樾。主要有如下三種情況:
一是因自然力或被害人自身原因,被害人處于人身危險狀態(tài),有法定救助義務(wù)的人以
[1]齊文遠著,《刑法學(xué)》,法律出版社,2001年版,第573頁
[2]趙秉志主編,《侵犯財產(chǎn)罪研究》,法制出版社1998年版第56頁
不救相要挾,意圖取財。如當(dāng)班醫(yī)生對于生命垂危的病人以不救護相要挾,要求病人或其家屬親友當(dāng)場交付財物。
二是因行為人的原因使被害人處于人身危險狀態(tài),行為人以不救助來要挾取財。這種情況又有兩種表現(xiàn):1、行為人主觀上一開始就計劃好以此為手段劫財,客觀上積極實施某種行為使被害人人身處于危險狀態(tài),然后以不作為相要挾,這實際上是一種作為的要挾。2、行為人的行為使被害人處于人身危險狀態(tài)后,如行為人把一盲人帶上獨木橋,臨時產(chǎn)生以不救助要挾圖財?shù)哪铑^。
三是因自然力或被害人自身原因,補害人處于危險狀態(tài),無法定義務(wù)的人以不救助要脅取財。
除了第三種情況,因為行為人不存在法定救助義務(wù),無義務(wù)則不犯罪,其要挾取財行為屬于道德、政紀、黨紀而非刑法調(diào)整范圍,所得財物應(yīng)作不當(dāng)?shù)美颠之外,前兩者情況筆者認為應(yīng)定為搶劫罪。理由如下:
一是對脅迫的習(xí)慣理解并不能作為司法實踐的法律根據(jù)。只有現(xiàn)行法條規(guī)定才是定罪判刑的唯一法律根據(jù)。行為有作為與不作為之分,脅迫也就有作為的脅迫與不作為的脅迫之分。法律并沒有明確否定不作為的脅迫,如果只因?qū)嶋H上并不具有法律效力的習(xí)慣理解,便排除法律并不明確排除的不作為脅迫,這是于法不符的。
二是不作為的脅迫劫財具有與作為的脅迫劫財一樣的社會危害性。譬如醫(yī)生對一生命垂危病人實施手術(shù),在開膛剖腹之后,突然以不繼續(xù)手術(shù)要挾取財。病人在此種情況下,生命已危在旦夕,不同意便會丟掉生命。醫(yī)生的這一種不作為已嚴重危及了該病人的生命安全。病人只得奉以錢財,公民的財產(chǎn)權(quán)又受到侵犯。該醫(yī)生此種行為所造成的社會危害性不低于以暴力相威脅。
三以不作為的脅迫當(dāng)場取財之所以成立搶劫,最關(guān)鍵的原因是完全符合搶劫罪的本質(zhì)特征。實踐中,往往對上文所舉例子認為屬于間接故意的殺人或索賄等罪。都沒有準確反映出此種犯罪行為對公民財產(chǎn)權(quán)與人身權(quán)雙重客體的侵害,以及不作為的脅迫與當(dāng)場劫財之間手段與目的的內(nèi)在聯(lián)系。因此定性都不準確。對脅迫的另一個理解是脅迫方式的明示性,如行為人以語言明確表示暴力內(nèi)容并要求被害人交出財物。但暗示的脅迫取財是否構(gòu)成搶劫呢?筆者以為,這需要分情況不同對待:
一是行為人以暗示脅迫當(dāng)場取財,而被脅迫人并未交付財物。這一種情況,要么是行為人暗示手段不足以傳達脅迫內(nèi)容,要么就是雖然暗示手段足以傳達脅迫內(nèi)容,但因為對被害人產(chǎn)生的精神控制不足以達到令其不敢不交出財物的程度。這兩種情況,雖然都符合搶劫罪的本質(zhì)特征,但因為對被害人的人身權(quán)與財產(chǎn)權(quán)所造成的危害都較輕微,以不定搶劫罪為妥。當(dāng)然,如果行為人的暗示脅迫手段較為嚴重,盡管被害人并未交付財物,也應(yīng)以搶劫罪論處。
二是行為人以暗示脅迫意圖當(dāng)場取財,而被害人因精神恐懼而當(dāng)場交付財物,本文認為,應(yīng)以搶劫罪論處,理由如下:
1、脅迫劫財是行為人通過脅迫手段,使被害人產(chǎn)生精神恐懼而不敢反抗,當(dāng)場交付財物的行為。刑法條文并沒有排除暗示脅迫手段的存在。行為人主觀上存在搶劫故意,客觀上實施暗示的脅迫手段,而且從被害人交付財物這一情節(jié)來看,這一種暗示的脅迫手段對被害人產(chǎn)生的精神強制已達到使其不敢反抗而當(dāng)場交付財物的程度。因此,完全符合脅迫劫財?shù)谋举|(zhì)特征。
2、明示跟暗示,只不過是脅迫內(nèi)容的方式不同。"暗示"只是相對于"明示"來講。行為人以劫財為目的,而且達到了這一目的,那么,這一種"暗示"無論如何,都是足以傳達暴力威脅內(nèi)容的。因此,暗示跟明示,實際上并無本質(zhì)區(qū)別。
3、從實際情形看,存在大量的以暗示脅迫劫財?shù)姆绞。有這樣案例:以張某為首的五人團伙,經(jīng)常對外地打工者敲詐勒索,暴力搶劫。某日,張某等人看到外省籍打工仔李某,張某提出"搶點錢用用"。團伙五人遂一言不發(fā)上前圍住李某。李某知道張某等人向來敲詐,搶劫,無惡不作,也知道張某等人此次的用意,因懼怕招其毆打,只好拿出五十元錢交于張某,遂得以解圍。此案檢察院認為不構(gòu)成犯罪,不批準逮捕。本文認為如果類似這樣的暗示脅迫劫財都得不到處理,公民的財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)權(quán)就得不到有效保障。而且有些狡猾的犯罪分子還會鉆法律的空子,千方百計變明示的脅迫為暗示的脅迫,借以逃脫打擊。
4、值得一提的是新《刑法》在第二百六十七條第二款作出新規(guī)定:攜帶兇器搶奪的,依照本法第二百六十三條的規(guī)定(即搶劫罪)定罪處罰。在制訂本條時,就有人提出異議,認為在實施搶奪罪中,僅僅由于行為人攜帶兇器,即便沒有使用甚至沒有出示,就轉(zhuǎn)而以搶劫罪定罪處罰,混淆了搶劫罪與搶奪罪的實質(zhì)界限。但立法者考慮到,攜帶兇器搶奪,較之一般的搶奪罪,具有更為嚴重的社會危害性。而且,這類犯罪案件為數(shù)不少,有時的確難以區(qū)分行為人攜帶的兇器是否對被害人構(gòu)成了脅迫[1]———這里,立法者就考慮到行為人攜帶的兇器雖然在某些時候沒有使用或者出示,但有可能對被害人造成暗示性的脅迫。而且司法實踐中,行為人可能借助這一種暗示性來否認其搶劫故意,而司法人員又極難認定。因此,為了從重打擊這樣一類犯罪,新《刑法》增設(shè)了此規(guī)定。這從一個側(cè)面反映了立法者承認暗示性脅迫搶劫存在的立法意圖。
五、不動產(chǎn)及財產(chǎn)性利益能否成為搶劫罪對象
傳統(tǒng)的理解和司法實踐中普遍的看法,認為搶劫罪中財物不包括不動產(chǎn)及財產(chǎn)性利益。把不動產(chǎn)排除在搶劫罪對象之外,是有一定道理的。因為正如上文論述的,搶劫行為社會危害性程度是這一行為對人身權(quán)與財產(chǎn)權(quán)侵害的綜合。侵占不動產(chǎn)相對于侵占動產(chǎn)來講,不動產(chǎn)因其本身特征,其財產(chǎn)權(quán)恢復(fù)是輕而易舉的。因此,這一種行為與搶劫動產(chǎn)的社會危害性相差懸殊。實際情形中,以暴力、脅迫或其它方法非法侵占不動產(chǎn)這樣的案例
是少之又少。對這一類少之又少的情形作立法規(guī)定,這樣的法律形同虛設(shè),并無多大意義。
[1]參見陳興良主編,《新舊刑法比較研究——廢、改、立》,中國人民公安大學(xué)出版社,第117頁
而且,實踐中偶而出現(xiàn)嚴重暴力侵占不動產(chǎn)的案件,亦可以故意傷害,故意殺人等罪名加
以懲戒,所以,把不動產(chǎn)排除在搶劫罪對象之外,是有一定道理的。但不加分析地把財產(chǎn)性利益一概排除在外,本文認為不妥。理由如下:
一是司法實踐中,對于法無明文規(guī)定的情形,僅僅按傳統(tǒng)做法而無法理及法律依據(jù)定罪判刑,是沒有說服力的。這樣的案例:甲乘坐的出租車到達目的地后,為拒付十元車費,遂拿出一把水果刀抵住司機的脖子威脅道:還不快走,我一刀捅死你。司機因害怕而駕車離開。在類似這樣的案件中,甲拒付的車費就是一種財產(chǎn)性利益。與甲用刀抵住司機的脖子并從其口袋里掏出十元錢這樣的情形相比,兩者的行為本質(zhì)與社會危害性并無多大差異。
二是對這一類法無明文規(guī)定而又存在爭議的問題,對于我們來講,最關(guān)鍵的是準確把握立法者的立法原意。從宏觀角度講,要以立法精神為指導(dǎo)。因為搶劫是一種嚴重侵犯人身與財產(chǎn)權(quán)的犯罪。立法上都是從重打擊的,從原則角度講,“法律是一個有機的整體,每一個法律條文中的每一個詞語都是存在于這個條文和整部法律之中的,具有內(nèi)在的邏輯聯(lián)系”[1]。從民法角度看,財物包括動產(chǎn)、不動產(chǎn)及財產(chǎn)性利益。從刑法角度看,我們可以從其它財產(chǎn)型犯罪(如盜竊罪)關(guān)于盜竊對象的一些規(guī)定來推斷對“財物”的理解。刑法第二百六十五條:以牟利為目的,盜接他人通信線路,復(fù)制他人電信碼號或者明知是盜接、復(fù)制的電信設(shè)備設(shè)施而使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定(盜竊罪)定罪處罰。這一法條,明確表明了立法者對財物的理解:民法上財物包括財產(chǎn)性利益的觀點亦適用于刑法。司法實踐中,盜竊他人不加密碼的存折,我們亦是作為盜竊罪來處理的。實際上,銀行存折并不是一種動產(chǎn),而是持有人對于銀行的一種債權(quán)體現(xiàn),是一種財產(chǎn)性利益。同樣是財產(chǎn)型犯罪,對二百六十三條(搶劫罪)與對二百六十四條(盜竊罪)的犯罪對象作出兩個不同的理解,這是不符合法律內(nèi)在的邏輯聯(lián)系的。從理解立法原意的具體方法角度講,擴張理解是一個重要的方法。“例如,推土機從嚴格意義上講并不是交通工具,因此,一般而言,如果在生產(chǎn)作業(yè)中違章駕駛推土機,造成重大危害結(jié)果的,應(yīng)是重大責(zé)任事故罪,而不是交通肇事罪。但是,推土機也具有交通運行的功能,如果行為人駕駛推土機在公路上行駛時肇事,那就可能把它看成是一種交通工具,對行為人應(yīng)按交通肇事罪來處理。在這里,對交通工具就作了了擴大范圍的理解,即把一般意義上不是交通工具的推土機也理解為交通工具的一種。”“擴張法條意義的一個重要前提是,所要擴張的條文或詞語與被擴張進來的東西不是同級并列關(guān)系,而是屬種關(guān)系或包容與被包容的關(guān)系。”[2]財產(chǎn)與財產(chǎn)性利益這一對概念同樣是一個包容與被包容的關(guān)系,理解搶劫罪的對象財物時包括財產(chǎn)性利益,并不違反擴張解釋的規(guī)則。
三是實際情形中,大量存在以暴力,脅迫等手段侵占財產(chǎn)性利益的行為。特別是改革開放以來,服務(wù)行業(yè)蓬勃發(fā)展,以暴力、脅迫等手段拒付報酬的行為大量存在。公民的這
[1]趙秉志主編,《侵犯財產(chǎn)罪研究》,法制出版社1998年版第56頁
[2]參見陳興良主編,《新舊刑法比較研究——廢、改、立》,中國人民公安大學(xué)出版社,第117頁
一類合法權(quán)利往往得不到有效保護。刑法要跟上時代的發(fā)展,要樹立服務(wù)于經(jīng)濟的意識。
特別是在司法踐中,更不能抱著對法條的過時理解,固步自封。
四是對以暴力脅迫或其它方法獲得財產(chǎn)性利益之行為定性為搶劫罪,亦是有國外立法例可循的。如日本、韓國的刑法。有些國家即使不定以搶劫罪,亦認定此類行為構(gòu)成犯罪,而定以其它罪名。如泰國刑法定義為恐嚇取財罪。阿爾巴尼亞刑法定為勒索罪。與我國司法實踐認為此類行為不構(gòu)成犯罪大不相同。[1]
六、以侵犯甲的人身權(quán)為手段,當(dāng)場獲取乙的財物 是否構(gòu)成搶劫罪
實際情形中,常出現(xiàn)如下情形:甲已同行,丙對已施以暴力、脅迫或其它方法,逼迫甲當(dāng)場交付財物。甲恐已的人身遭到傷害,被迫當(dāng)場交付財物。對這樣的行為,有人認為應(yīng)定為綁架勒索罪。但綁架勒索罪具有空間的位移特征。行為人綁架他人作為人質(zhì),指定時間地點要求他人交付財物。案例中這樣當(dāng)場暴力脅迫取財?shù)男袨楦蠐尳僮锏谋举|(zhì)特征。從民法角度理解,甲因已處于人身危險境地而向甲交付財物后,就產(chǎn)生了甲之于已的債權(quán)。因此,丙的行為,貌似侵犯了甲的財產(chǎn)權(quán),實際上侵犯了已的人身權(quán)與財產(chǎn)權(quán)。而且,根據(jù)刑法規(guī)定,綁架勒索罪的最低刑期是十年有期徒刑。對類似丙這樣的行為判處十年以上有期徒刑,可能過重了些。
“非犯罪化”,即通過立法把現(xiàn)行刑法規(guī)定為犯罪,但社會危害不大,沒有必要予以刑罰處罰的行為不再在刑法中加以禁止,又包括“犯罪化”,即通過立法把具有社會危害性而道德和其它法律手段不足以控制的行為規(guī)定為犯罪并予以刑罰處罰。“就非犯罪化而言,中國現(xiàn)行刑法規(guī)定的犯罪,雖然有個別可以廢除,但主要的問題還不是非犯罪化,而是犯罪化。尤其是經(jīng)濟犯罪,在經(jīng)濟體制改革以后產(chǎn)生了大量的商品經(jīng)濟特有的犯罪,而這些經(jīng)濟犯罪在現(xiàn)行刑法中都沒有規(guī)定,因而當(dāng)務(wù)之急是予以犯罪化。”[2]
結(jié)論
本文通過對幾個對定罪有著重要影響且有爭議的問題進行了討論,這些問題是我們在司法實踐中應(yīng)該積極考慮到的,在如何判定是否為搶劫罪和任何量罪定型時,對策是不但要分析情況是否符合搶劫罪的犯罪構(gòu)成,還應(yīng)根據(jù)一般的社會常識及公眾心理,分析這樣的行為的社會危害性程度是否達到或接近搶劫罪的社會危害性,這樣我們只有把方方面面都考慮到了才能做到公正執(zhí)法。
[1]趙秉志著,《刑法總論問題研究》,中國法制出版社,1996年版第116頁
[2]陳興良著,《刑法哲學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社,1992年版,第8頁
參考文獻
(1)莫志強著,《刑法學(xué)》,廣西師范大學(xué)出版社,2005年版。
(2)齊文遠著,《刑法學(xué)》,法律出版社,2001年版。
(3)趙秉志主編,《侵犯財產(chǎn)罪研究》,法制出版社1998年版。
(4)參見陳興良主編,《新舊刑法比較研究——廢、改、立》,中國人民公安大學(xué)出版社。
(5)趙秉志著,《刑法總論問題研究》,中國法制出版社,1996年版。
(6)陳興良著,《刑法哲學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社,1992年版。
致謝:xxx大學(xué)法學(xué)院xxx老師
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